在你開始理解版權(quán)這個無形但強大且無限擴展的概念之前,你必須先了解它不是什么。版權(quán)不是的兩件事是商標和專利。這三種形式的知識產(chǎn)權(quán)更像是表親而不是三胞胎,但很多人,甚至律師和法官,都把他們弄糊涂了。常州標志vi設(shè)計公司為您解析三者的異同。
與商標和專利相比的版權(quán)
雖然這三種產(chǎn)品都保護人類想象中的產(chǎn)品,但版權(quán)、商標和專利是不同但互補的知識產(chǎn)權(quán)。每一項都受不同的聯(lián)邦法律管轄。專利法起源于憲法中產(chǎn)生我們版權(quán)法的同一條款。我們的聯(lián)邦商標法起源于憲法的“商業(yè)條款”,該條款賦予國會管理州際商業(yè)的權(quán)力。只有我們的聯(lián)邦政府管理版權(quán);版權(quán)局是國會圖書館的一個部門。同樣,只有聯(lián)邦政府才能授予專利。然而,盡管聯(lián)邦政府批準商標注冊,50個州也是如此。
版權(quán)
自1978年1月1日起,在美國,只要創(chuàng)作者以有形形式“修復(fù)”了可獲得版權(quán)保護的作品,就產(chǎn)生了版權(quán)。在大多數(shù)情況下,版權(quán)將持續(xù)到受版權(quán)保護作品的創(chuàng)作者去世后70年;版權(quán)保護期滿后,一部作品被稱為“公共領(lǐng)域”,任何人都可以自由使用。版權(quán)登記增強了創(chuàng)作者通過創(chuàng)作行為自動獲得的權(quán)利,但這不是版權(quán)保護的必要條件。對版權(quán)所有者權(quán)利的主要限制是版權(quán)只保護思想的特定表達,而不是思想本身。這意味著,幾個人可以基于相同的想法創(chuàng)作出有版權(quán)的作品;事實上,除非一個創(chuàng)作者復(fù)制了另一個作品,否則無論一個作品與另一個作品有多么相似,都不存在侵權(quán)行為。
商標
商標是向消費者標識產(chǎn)品或服務(wù)的文字或符號。與版權(quán)不同,在版權(quán)中,創(chuàng)作者擁有受版權(quán)保護作品的保護權(quán)利,商標的權(quán)利只有在商業(yè)上使用該商標時才產(chǎn)生,然后才屬于將該商標應(yīng)用于其產(chǎn)品的公司,而不是產(chǎn)生該名稱或設(shè)計成為該商標的標志的人。粗略地說,一家公司獲得商標權(quán)的時間與其使用商標的地理范圍成正比;通常情況下,首先使用商標的公司在該商標上獲得的權(quán)利優(yōu)于后來將其用于相同產(chǎn)品或服務(wù)的任何其他公司。未經(jīng)授權(quán)使用商標是“商標侵權(quán)”
與版權(quán)一樣,注冊增強了商標的權(quán)利,但并不創(chuàng)造它們。一般來說,在一個州內(nèi)注冊商標很容易,但聯(lián)邦商標注冊則更難獲得,因為它帶來了更大的好處。商標權(quán)無限期延續(xù);只要商標在商業(yè)中使用,其所有者對其擁有可保護的權(quán)利(有關(guān)商標的更多信息,請參閱Allworth出版社出版的Lee Wilson的《商標指南》)
專利權(quán)
專利是美國專利商標局(USPTO)在有限時間內(nèi)授予新發(fā)明創(chuàng)造者的專利。根據(jù)專利局的說法,
發(fā)明專利是由美國專利商標局授予發(fā)明人的財產(chǎn)權(quán)。一般而言,新的實用或植物專利的期限為自專利申請在美國提交之日起二十年,或在特殊情況下,自較早的相關(guān)申請?zhí)峤恢掌鸲?,但須支付維護費。設(shè)計專利被授予用于制造物品非功能方面的裝飾設(shè)計;外觀設(shè)計專利自授予之日起持續(xù)十四至十五年,具體取決于申請時間。美國專利授權(quán)僅在美國、美國領(lǐng)土和美國屬地內(nèi)有效。在某些情況下,可以延長或調(diào)整專利期限。
專利授權(quán)授予的權(quán)利,用法規(guī)和授權(quán)本身的語言來說,是“排除他人在美國制造、使用、出售或銷售”發(fā)明或?qū)l(fā)明“進口”到美國的權(quán)利。授予的不是制造、使用、要約出售、出售或進口的權(quán)利,而是排除他人制造、使用、要約出售、出售或進口發(fā)明的權(quán)利。一旦專利被發(fā)布,專利權(quán)人必須在沒有USPTO幫助的情況下執(zhí)行專利。
常州標志vi設(shè)計公司為您介紹3種類型:
1.發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新的和有用的工藝、機器、制造品或物質(zhì)成分,或其任何新的和有用的改進,可授予任何人實用新型專利;
2.設(shè)計專利可授予為制造品發(fā)明新的、原創(chuàng)的和裝飾性設(shè)計的任何人;和
3.植物專利可授予任何發(fā)明、開發(fā)和無性繁殖任何獨特和新植物品種的人。
發(fā)明人必須達到非常嚴格的標準,專利局才能為其發(fā)明授予專利;然后,發(fā)明人可以阻止其他人未經(jīng)許可制造發(fā)明,甚至將侵權(quán)發(fā)明進口到美國,即使專利侵權(quán)人獨立提出了相同的發(fā)明。
沒有產(chǎn)品名稱受專利法保護;產(chǎn)品名稱是一種商標,商標保護是在市場上獲得的,而不是像專利一樣被授予。沒有歌曲、故事、繪畫或戲劇可以被拍成電影;版權(quán)賦予作家和藝術(shù)家阻止他人復(fù)制其作品的權(quán)利,但不完全壟斷類似作品的創(chuàng)作或進口。
版權(quán)保護的要求
根據(jù)美國版權(quán)法,作品必須滿足三個條件才能獲得版權(quán)保護。所有這三項要求都必須得到滿足,才能將作品納入版權(quán)保護范圍。
保護的三個法定先決條件是(1)作品必須是“原創(chuàng)”的,即不能從其他作品中復(fù)制(2)作品必須體現(xiàn)作者的某種“表達”,而不僅僅是一個或多個想法;(3)作品必須在某種有形的表達媒介中“固定”。
獨創(chuàng)性
保護的原創(chuàng)性條件導致了明顯的反?,F(xiàn)象,即兩個彼此相同的作品可能同樣有資格獲得版權(quán)保護。只要這兩部作品都不是從另一部復(fù)制的,每一部都被視為“原創(chuàng)”。從版權(quán)法中使用的意義上說,“原創(chuàng)”只是指一部作品不是從另一部作品復(fù)制的,而不是該作品是獨特的或不尋常的。法官勒德·漢德是一位裁決許多版權(quán)案件的法學家,他用一個著名的假設(shè)性例子總結(jié)了原創(chuàng)性要求:“如果一個從未知道這一點的人通過某種魔法在希臘甕上創(chuàng)作了一首濟慈的新詩,他將是一位‘作者’,如果他擁有這首詩的版權(quán),其他人可能不會復(fù)制這首詩,盡管他們當然可能會復(fù)制濟慈的作品。“出于版權(quán)目的,兩部作品之間的相似性并不重要,只要它們不是復(fù)制的結(jié)果。
這反映在版權(quán)局的做法和出版物中:“版權(quán)局不會比較存放副本或檢查注冊記錄,以確定提交注冊的作品是否與已注冊版權(quán)的任何材料相似。版權(quán)局的記錄可以包含描述或說明相同想法、方法或系統(tǒng)的作品的任何數(shù)量的注冊?!?/p>
任何人如果認為自己的版權(quán)受到他人創(chuàng)作的類似作品的侵犯,必須向法院尋求補救,以版權(quán)侵權(quán)訴訟的形式,而不是向版權(quán)局尋求補救,版權(quán)局不對任何申請注冊的作品的原創(chuàng)性做出任何判斷。
版權(quán)保護的第三個要求有時會讓人們感到驚訝,例如,他們可能沒有意識到在開放式邁克“作家之夜”上表演的新歌或在才藝表演中表演的舞蹈套路,盡管它既原創(chuàng)又包含大量可保護的表達,不受版權(quán)保護,除非其在《版權(quán)法》的定義范圍內(nèi)“固定”,并且任何見證其表現(xiàn)的人都可以合法地(盡管不符合道德)逐字或逐行復(fù)制。一首歌可以通過以任何形式記錄其音樂和歌詞的任何可理解版本,或者通過將其旋律簡化為包括歌詞在內(nèi)的書面樂譜來“固定”。任何一段舞蹈都可以通過足夠詳細的錄像來記錄舞者的動作或使用書面的舞蹈符號系統(tǒng)來“固定”。
常州標志vi設(shè)計公司-朗睿設(shè)計公司:一家專門從事品牌研究、品牌戰(zhàn)略、品牌授權(quán)和企業(yè)形象、標志商標設(shè)計專業(yè)機構(gòu)。
總監(jiān)微信
復(fù)制成功
業(yè)務(wù)咨詢 何先生
業(yè)務(wù)咨詢 何先生